"О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных норм гражданского законодательства и иных норм права, применяемых в нотариальной практике"
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМ ПРАВА, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
1. О включении в состав расходов нотариуса, занимающегося частной практикой, сумм взносов, уплаченных нотариальной палате субъекта Российской Федерации
В соответствии со статьей 221 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) частнопрактикующие нотариусы при исчислении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов. Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено, что состав расходов, принимаемых к вычету, определяется в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налогообложения, установленному главой 25 НК РФ "Налог на прибыль организаций".
В главе 25 Налогового кодекса Российской Федерации указано, что расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком (пункт 1 статьи 252 НК РФ). Также в данной главе Налогового кодекса Российской Федерации определен перечень видов расходов, на сумму которых налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы (статьи 253 - 269 НК РФ). К таким расходам отнесены взносы, вклады и иные обязательные платежи, уплачиваемые некоммерческим организациям, если уплата таких взносов, вкладов и иных обязательных платежей является условием для осуществления деятельности налогоплательщиками - плательщиками таких взносов, вкладов или иных обязательных платежей (подпункт 29 пункта 1 статьи 264 НК РФ).
Нотариальная палата субъекта Российской Федерации представляет собой профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой (статья 24 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). Уплата частнопрактикующими нотариусами членских взносов в нотариальную палату субъекта Российской Федерации в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате является условием осуществления нотариусами их деятельности.
Учитывая вышеизложенное, следует считать, что суммы взносов, уплаченные нотариусами в нотариальную палату субъекта Российской Федерации, включаются в состав расходов частнопрактикующих нотариусов на основании статьи 264 НК РФ (подпункт 29 пункта 1) НК РФ, поскольку обязательные взносы в некоммерческие организации являются условием осуществления их членами соответствующей деятельности, такие взносы с точки зрения законодательства о налогах и сборах представляют собой особый вид затрат, положения о котором выделено законодателем в самостоятельную норму, относящую эти взносы к учитываемым в целях налогообложения расходам.
От указанного положения статьи 264 НК РФ следует отличать случаи, предусмотренные положениями статьи 270 (пункт 34) НК РФ, когда вступительные, членские, паевые взносы, признанные таковыми в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, перечисляются иным некоммерческим организациям на их содержание и ведение ими уставной деятельности безвозмездно другими организациями и (или) физическими лицами, но эти взносы не являются обязательными взносами и условиями для осуществления деятельности указанных организаций и (или) юридических лиц. В таких случаях названные перечисления не учитываются в составе расходов уплатившего их налогоплательщика.
2. О возможности принятия нотариусами для совершения нотариальных действий документов, апостилированных органами внутренних дел
Согласно конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной 5.10.1961 в Гааге (далее - Гаагская конвенция), каждое договаривающееся государство назначает органы, с учетом их официальных функций, которым предоставляются полномочия на проставление апостиля. Государство уведомляет о назначении органов, уполномоченных проставлять апостиль, а также о любом изменении в назначении этих органов Министерство иностранных дел Нидерландов.
При присоединении к Гаагской конвенции Союза Советских Социалистических Республик Постановлением Совета Министров СССР от 12.11.1990 N 1135 был установлен перечень органов, которым предоставлено право проставления апостиля на официальных документах, включающий в себя и Министерство внутренних дел СССР.
Российская Федерация является правопреемником Союза Советских Социалистических Республик, осуществляющим через свои уполномоченные органы права и выполняющим обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных Союзом Советских Социалистических Республик (нота Министерства иностранных дел Российской Федерации от 13.01.1992 N 11/Угп).
Поскольку функции по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел возложены после ратификации Беловежских соглашений на Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации нотой от 7.07.2005 N 4091/1едн подтвердило полномочия Министерства внутренних дел Российской Федерации по проставлению апостиля на документах, исходящих от органов внутренних дел.
Министерство внутренних дел Российской Федерации возложило обязанности по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, на подразделение МВД России - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации и информационные центры МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации (Приказ МВД России от 19.08.2008 N 730).
Таким образом, представление для совершения нотариальных действий документов, исходящих от Главного информационно-аналитического центра МВД России, информационных центров по субъектам Российской Федерации и апостилированных ими, не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе ее международным договорам.
3. О подтверждении нотариусами фактов удостоверения доверенностей на распоряжение денежными вкладами (счетами) от имени физических лиц по устному запросу сотрудников отделений Сберегательного банка России
Сведения, которые стали известны нотариусу в связи с совершением нотариальных действий, являются нотариальной тайной, обязанность по неразглашению которых возложена на нотариусов Основами законодательства Российской Федерации о нотариате (статьи 5, 16).
Вместе с тем во избежание выдачи денежных вкладов со счетов граждан по поддельным нотариальным доверенностям представляется, что нотариус мог бы подтвердить факт удостоверения им доверенности в случае письменного обращения к нему с приложением копии такой доверенности. При отсутствии сомнений в удостоверении нотариусом доверенности он подтверждает указанный факт. В названном случае можно было бы расценивать, что нарушение тайны нотариального действия не происходит, поскольку об указанном нотариальном действии уже стало известно третьим лицам по воле самого представляемого.
4. Об установлении факта выморочности наследственного имущества, состоящего из жилых помещений
Наследование выморочного имущества предусмотрено статьей 1151 ГК РФ. На отношения по наследованию выморочного имущества в полной мере распространяются все правила наследования, установленные в части третьей ГК РФ, за некоторыми изъятиями. На наследование выморочного имущества не распространяются правила о принятии такого наследственного имущества (пункт 1 статьи 1152 ГК РФ), о сроке принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), об отказе от наследования выморочного имущества (пункт 1 статьи 1157 ГК РФ).
Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по закону определены статьей 72 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - Основы). В частности, исходя из указанной нормы, нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие отношений, являющихся подтверждением оснований для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, в том числе о выдаче свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество.
Таким образом, решение нотариуса о возможности выдачи свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество должно основываться на анализе документов, представленных ему в подтверждение выморочности имущества. К ним, в частности, могут относиться документы об отсутствии лиц, проживающих совместно с наследодателем на момент его смерти (наличие таких лиц может свидетельствовать о фактическом принятии наследства), об отсутствии лиц, возложивших на себя бремя содержания жилого помещения (например, документы о неуплате налогов на недвижимое имущество, о задолженности по коммунальным платежам и др.), об отсутствии иных наследников.
Наличие таких документов одновременно с отсутствием в течение длительного времени подтверждения принятия жилого помещения по наследству наследниками по закону или по завещанию позволяет рассматривать жилое помещение как выморочное.
Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - городах федерального значения Москве или Санкт-Петербурге - в собственность такого субъекта Российской Федерации.
В этих случаях у нотариуса не будет оснований для отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство на выморочное жилое помещение представителям соответствующего муниципального образования или субъекта Российской Федерации, подавшим нотариусу соответствующее заявление.
Вместе с тем нельзя полностью исключить вероятность появления наследников, фактически принявших наследственное имущество, на которое нотариусом уже выдано свидетельство о праве на наследство как на выморочное, или признанных судом принявшими наследство по истечении срока, установленного для принятия наследства. В этих случаях свидетельство о праве на наследство на выморочное имущество может быть признано судом недействительным (пункт 1 статьи 1155 ГК РФ).
Во избежание в будущем спорных ситуаций следует иметь в виду, что для признания наследуемого имущества выморочным вряд ли было бы правильным исходить только из истечения общего шестимесячного срока для принятия наследства.
Возможно появление наследников, приобретающих право наследования в связи с отказом призываемых к наследованию наследников от принятия наследства или отстранением наследника от наследства по основаниям, предусмотренным законом, или в связи со вступлением в законную силу решения суда об объявлении наследодателя умершим. У таких наследников действует дополнительный срок для принятия наследства (статья 1154 ГК РФ).
5. О соотношении понятия нетрудоспособности с понятием инвалидности со степенью ограничения к труду при определении права на обязательную долю в наследстве
Статьей 1149 (пункт 1) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) определен круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, а именно: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании статьи 1148 (пункты 1 и 2) ГК РФ.
Понятие нетрудоспособности Гражданским кодексом Российской Федерации не раскрывается.
Решая вопрос об определении наследника, имеющего право на обязательную долю в порядке статьи 1149 ГК РФ, необходимо иметь в виду следующее.
Порядок и условия признания лица инвалидом определяются в соответствии с Правилами признания лица инвалидом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 95 (далее - "Правила"). Указанные Правила предусматривают, что при установлении инвалидности гражданам определяется степень ограничения их способности к трудовой деятельности либо инвалидность устанавливается без ограничения способности к трудовой деятельности. То есть лицо, признанное инвалидом, может иметь или не иметь ограничения способности к трудовой деятельности.
Ограничение способности к трудовой деятельности, установленное инвалидам, является условием только для назначения трудовой пенсии по инвалидности (статья 8 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17.12.2001 N 173-ФЗ).
Применительно к наследственным правоотношениям понятие нетрудоспособности дано в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1.07.1966 N 6 "О судебной практике по делам о наследовании". Указанное Постановление к категории нетрудоспособных относит в том числе инвалидов I, II и III групп независимо от того, назначена ли названным лицам пенсия по инвалидности. По сведениям, имеющимся в Федеральной нотариальной палате, данное Постановление недействующим на территории Российской Федерации не признано.
Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ (статья 2, пункт 10) также относит к числу нетрудоспособных граждан инвалидов, независимо от их способности к трудовой деятельности.
Таким образом, из приведенных норм усматривается, что граждане-инвалиды признаются нетрудоспособными независимо от ограничения способности к трудовой деятельности.
Учитывая вышеизложенное, следует полагать, что наследник, являющийся инвалидом независимо от наличия ограничения способности к трудовой деятельности, имеет право на обязательную долю в порядке статьи 1149 ГК РФ.
6. Об оформлении наследственных прав на самовольные постройки
В соответствии со статьей 222 (пункт 2) ГК РФ лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.
Положение приведенной нормы дает основание сделать вывод о том, что самовольная постройка не является объектом гражданских прав, что согласуется с мнением Конституционного Суда Российской Федерации (определение от 25.03.2004 N 85-О), согласно которому закрепленные в статьях 35 и 40 Конституции Российской Федерации гарантии права собственности и права на жилище предоставляются лишь в отношении того имущества, которое принадлежит соответствующему субъекту на законных основаниях.
В соответствии с Инструкцией о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 4.08.1998 N 37 (Приложение 3) как самовольная постройка рассматривается осуществление без соответствующего разрешения реконструкции жилых домов (частей домов). При этом реконструкцией является изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей), площади и качества инженерно-технического обеспечения (статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Исходя из приведенных положений можно сделать вывод, что жилые дома, площадь которых изменена без соответствующего разрешения, относятся к самовольным постройкам.
В статье 222 (пункт 3) ГК РФ предусмотрены варианты законных оснований приобретения права собственности на самовольную постройку: признание права собственности судом; в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке. При этом право собственности может быть признано только за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена самовольная постройка.
Таким образом, в случае, если к нотариусу обратились наследники с просьбой о выдаче свидетельства о праве на наследство на жилой дом, площадь которого изменена без соответствующего разрешения, нотариус обязан разъяснить наследникам нормы законодательства о самовольной постройке и рекомендовать наследникам обратиться в суд с заявлением о включении самовольной постройки в наследственную массу.
7. О наследовании вклада, внесенного в банк в пользу третьего лица
Статьей 842 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 1) предусмотрено, что вклад может быть внесен в пользу третьего лица. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, такое лицо (далее - "Выгодоприобретатель") приобретает права вкладчика, в пользу которого внесен вклад в банке, с момента предъявления им к банку первого требования, основанного на этих правах, либо выражения им банку иным способом намерения воспользоваться такими правами.
До выражения Выгодоприобретателем намерения воспользоваться правами вкладчика лицо, заключившее договор банковского вклада (далее - "Вноситель"), может воспользоваться правами вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств (пункт 2 статьи 842 ГК РФ).
Анализ вышеуказанных норм позволяет прийти к выводу, что Выгодоприобретатель приобретает права вкладчика по данному вкладу только с момента выражения банку своей воли воспользоваться этим вкладом, если он этого не сделал, права вкладчика на этот вклад он не приобрел.
В состав наследства входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства (статья 1112 ГК РФ). Если Выгодоприобретатель при жизни не приобрел право на вклад, открытый на его имя Вносителем, такой вклад не может быть включен в состав наследства Выгодоприобретателя, поскольку на день его смерти этот вклад ему не принадлежал.
Подача нотариусу наследниками Выгодоприобретателя заявления о принятии наследства не может быть признана выражением намерения воспользоваться правами по вкладу в пользу умершего Выгодоприобретателя, поскольку посредством принятия наследства могут быть приобретены только те права, которые принадлежали Выгодоприобретателю при его жизни.
В случае смерти Вносителя до момента выражения Выгодоприобретателем намерения воспользоваться правами вкладчика вклад считается принадлежавшим Вносителю и включается в состав наследства Вносителя.
8. О страховании гражданской ответственности нотариуса, занимающегося частной практикой, по обязательствам, возникающим вследствие причинения имущественного вреда третьим лицам при осуществлении нотариальной деятельности (далее - страхование профессиональной ответственности нотариуса)
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ статья 18 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - Основы) "Страхование деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой" изложена в новой редакции.
Договор страхования гражданской ответственности нотариуса, заключаемый частнопрактикующим нотариусом при осуществлении им нотариальной деятельности, и договор страхования ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты субъекта Российской Федерации, заключаемый соответствующей нотариальной палатой, имеют один и тот же объект имущественного страхования - риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам при осуществлении нотариальной деятельности (части 2, 9, 10 статьи 18 Основ в новой редакции).
Необходимо учитывать, что страхование гражданской ответственности нотариуса и страхование ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты субъекта Российской Федерации относятся к разным видам страхования: соответственно к обязательному и добровольному. Поскольку нотариус не вправе выполнять свои обязанности и совершать нотариальные действия без заключения договора страхования гражданской ответственности (часть 1 статьи 18 Основ в новой редакции), страхование гражданской ответственности нотариуса является обязательным страхованием, которое в силу закона осуществляется за счет страхователя (пункт 2 статьи 936 Гражданского кодекса Российской Федерации), в рассматриваемом случае за счет нотариуса. В отличие от предусмотренной законом обязанности частнопрактикующего нотариуса заключить договор страхования гражданской ответственности нотариальная палата субъекта Российской Федерации вправе (не обязана) заключить договор страхования ответственности нотариусов - членов палаты. В этом случае страхование нотариусов - членов палаты относится к добровольному страхованию.
Добровольное заключение нотариальной палатой вышеуказанного договора страхования не освобождает нотариусов, занимающихся частной практикой, от обязательного страхования гражданской ответственности, в том числе и в случаях, когда страховая сумма договора, заключаемого нотариальной палатой, равна или превышает минимальный суммарный размер страховых сумм по договорам страхования, подлежащим заключению всеми нотариусами данной нотариальной палаты.
Учитывая изложенное, следует полагать, что договор страхования, заключенный нотариальной палатой, может лишь уменьшить размер страховой суммы по договору страхования, заключаемому самим нотариусом, до размера, прямо указанного законом: 1 000 000 рублей - для нотариусов, имеющих нотариальную контору в городском поселении, и 500 000 рублей - для нотариусов, имеющих нотариальную контору в сельском поселении (часть 10 статьи 18 Основ в новой редакции).
Страхование гражданской ответственности нотариуса может осуществляться по двум разным договорам: в одном страхователем выступает нотариус, а в другом - нотариальная палата субъекта Российской Федерации, членом которой он является. Закон не ограничивает нотариуса и нотариальную палату в выборе страховщика. Таким образом, каждый из таких договоров может быть заключен с любой страховой компанией по усмотрению страхователя - нотариуса или нотариальной палаты субъекта Российской Федерации.
Также следует иметь в виду, что исходя из буквального толкования нормы Основ (часть 9 статьи 18) нотариальная палата субъекта Российской Федерации заключает один договор страхования всех нотариусов - членов палаты, а не отдельные договоры страхования ответственности в отношении каждого из них. Для заключения нотариальной палатой субъекта Российской Федерации договора страхования профессиональной ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты не имеет значения, в каких страховых компаниях застрахована профессиональная ответственность самими нотариусами - членами этой палаты.
Согласно статье 947 (пункт 3) ГК РФ в договорах страхования гражданской ответственности страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению. Основами (части 6 и 10 статьи 18) определены минимальные размеры страховых сумм для страхования профессиональной ответственности нотариусов для самих нотариусов и нотариальных палат. Одновременное страхование риска гражданской ответственности самим нотариусом и нотариальной палатой, членом которой он является, увеличивает общую страховую сумму, которая будет выплачена потерпевшим в случае причинения им ущерба действиями (бездействием) нотариуса.
Если риск гражданской ответственности нотариуса застрахован самим нотариусом у одного страховщика, а нотариальной палатой - у другого страховщика, оба таких страховщика несут ответственность при наступлении страхового случая. Вместе с тем Основами (часть 11 статьи 18) определена последовательность выплаты страхового возмещения - выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты производится в случае недостаточности страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности нотариуса.
9. О страховании риска ответственности лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса
В соответствии с положениями статьи 21 (часть 2) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - "Основы") ответственность за ущерб, причиненный действиями лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса, несет нотариус.
Статьей 18 Основ предусмотрено обязательное страхование нотариусом своей профессиональной деятельности. Учитывая, что ответственность нотариуса перед третьими лицами может возникать не только в результате действий (бездействия) его самого, но и лица, исполняющего его обязанности, при страховании профессиональной ответственности нотариус в порядке статьи 944 (пункт 1) ГК РФ сообщает страховщику помимо информации о себе (квалификация, стаж, репутация и т.п.) сведения о лицах, замещающих его в периоды временного отсутствия. Данная информация является обстоятельством, имеющим существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска).
Соответственно, если ущерб причинен третьим лицам (далее - потерпевшим) не самим нотариусом, а лицом, его замещающим, и признан страховщиком страховым случаем, непосредственно нотариус отвечает за такой ущерб только при недостаточности страховой суммы, поскольку ущерб в размере, равном или менее страховой суммы, возмещается страховщиком, застраховавшим риск ответственности нотариуса.
Согласно статье 21 Основ нотариус вправе предъявить лицу, исполняющему его обязанности, регрессный иск в размере причиненного ущерба. Поскольку выплата страховщиком страхового возмещения освобождает нотариуса от исполнения обязанности по возмещению ущерба потерпевшему в размере, равном или менее страховой суммы, нотариус не вправе требовать в порядке регресса сумму, выплаченную потерпевшему страховщиком, у лица, замещавшего его и причинившего ущерб своими действиями, иначе это привело бы к неосновательному обогащению нотариуса (статья 1102 ГК РФ).
Однако страхование гражданской ответственности лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса, может производиться такими лицами по их желанию в качестве особого вида добровольного страхования. Предметом такого страхования выступает риск возмещения лицом, исполняющим обязанности нотариуса, причиненного нотариусу ущерба (часть 2 статьи 21 Основ). Названное страхование может обезопасить лицо, исполняющее обязанности нотариуса, от выплат нотариусу в случае, если причиненный им потерпевшим ущерб превысил размер выплаченного страховщиком нотариуса страхового возмещения.
10. О сроке действия договора страхования профессиональной ответственности нотариуса
Статьей 18 Основ в новой редакции (часть 4) предусмотрено, что договор страхования гражданской ответственности нотариуса заключается на срок не менее чем один год с условием возмещения имущественного вреда, причиненного в период действия данного договора, в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации для договоров имущественного страхования. Основами допускаются заключение указанного договора на более продолжительные сроки и включение в него иных, не противоречащих закону, условий возмещения такого вреда.
Одна из особенностей договора страхования профессиональной ответственности состоит в возможности значительного разрыва во времени между датой совершения события, явившегося причиной нанесения ущерба потерпевшему, и моментом, когда страховщику становится известно об этих фактах и он может произвести страховую выплату. В связи с чем в договор страхования профессиональной ответственности нотариуса могут вноситься специальные положения о действии договора во времени, предусматривающие в качестве условий договора страхования расширенный срок предъявления претензии или ретроактивный период (пункт 2 статьи 957 ГК РФ), при котором страховщик принимает на себя риск претензии по прошлой деятельности страхователя.
Нотариальная деятельность относится к деятельности, в которой наличие вреда может быть установлено после окончания срока договора профессиональной ответственности. Основами в новой редакции (часть 4 статьи 18) предусмотрено, что в договор страхования гражданской ответственности нотариуса включается условие о расширенном сроке предъявления претензии: имущественный вред, причиненный в период действия такого договора, возмещается страховщиком в течение двух лет - срока исковой давности, установленного для договоров имущественного страхования (статья 966 ГК РФ).
Договором страхования профессиональной ответственности определяется срок, в течение которого страховщик принимает на себя риски претензий по ошибкам нотариуса (срок страховой защиты). Законодательством выплата страхового возмещения в период действия расширенного срока предъявления претензии не поставлена в зависимость от событий, наступивших по окончании срока страховой защиты (статьи 931, 942, 958 ГК РФ). Так, прекращение нотариусом своей деятельности не может повлиять на право потерпевшего получить страховое возмещение по страховому случаю, имевшему место в течение срока страховой защиты деятельности нотариуса, впоследствии сложившего свои полномочия.
Таким образом, период страховой защиты профессиональной ответственности нотариуса, обеспечиваемой определенным страховщиком, определяется в зависимости от условий конкретного договора страхования, заключенного нотариусом со страховой компанией (в том числе от наличия ретроактивного периода и расширенного срока предъявления претензии). При заключении договора страхования профессиональной ответственности с новой страховой компанией нотариусу целесообразно обеспечить непрерывность страховой защиты его деятельности.
Касательно сроков исковой давности необходимо иметь в виду следующее. Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (статья 195 ГК РФ). Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, в том числе договора профессиональной ответственности нотариуса, составляет два года (пункт 1 статьи 966 ГК РФ). Указанный срок применяется по предъявляемым к страховщику искам о защите нарушенного им права, основанным на договоре страхования, например, в случае неисполнения страховщиком обязанности выплатить страховое возмещение. К требованиям по возмещению ущерба, ответственность за который несет нотариус, применяется общий срок исковой давности (статья 196 ГК РФ). Таким образом, требования (иски) к нотариусу в связи с причинением им ущерба при осуществлении нотариальной деятельности могут быть предъявлены в течение трех лет со дня, когда лицо, право которого было нарушено, узнало или должно было узнать о нарушении своего права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).
11. О включении в налогооблагаемую базу нотариуса страховых взносов, внесенных нотариальной палатой за нотариуса в соответствии со статьей 18 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате
Налоговым кодексом Российской Федерации (пункт 3 статьи 213) предусмотрено, что при определении налоговой базы учитываются суммы страховых взносов, если указанные суммы вносятся за физических лиц из средств организаций, не являющихся работодателями в отношении тех физических лиц, за которых они вносят страховые взносы. При этом законодатель сделал исключение для страхования по договорам обязательного страхования, то есть суммы страховых взносов, внесенных организацией за физических лиц по договорам обязательного страхования, не учитываются при определении налоговой базы таких физических лиц.
Нотариус, занимающийся частной практикой, в соответствии со статьей 18 Основ законодательства Российской Федерации (далее - Основы) обязан заключить договор или договоры страхования гражданской ответственности нотариуса при осуществлении им нотариальной деятельности. Нотариус не вправе выполнять свои обязанности и совершать нотариальные действия без заключения такого договора. Предусмотренный Основами размер страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности нотариуса не должен быть менее 1 500 000 рублей для нотариуса в городском поселении и 1 000 000 рублей для нотариуса в сельском поселении.
Вместе с тем в целях обеспечения имущественной ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты статьей 18 Основ законодательства Российской Федерации предусмотрено страхование профессиональной ответственности нотариуса соответствующей нотариальной палатой субъекта Российской Федерации. Нотариальная палата субъекта Российской Федерации может застраховать ответственность нотариусов - своих членов на страховую сумму, определяемую из расчета не менее чем 500 000 рублей на каждого нотариуса.
В случае, если профессиональная ответственность нотариуса застрахована нотариальной палатой субъекта Российской Федерации, страховая сумма по договору страхования гражданской ответственности, заключаемому самим нотариусом, может быть снижена до 1 000 000 рублей для городских нотариусов и до 500 0000 рублей для сельских нотариусов.
Имея в виду изложенное, следует полагать, что наличие действующего договора или договоров страхования профессиональной ответственности конкретного нотариуса со страховой суммой в размере не менее 1 500 000 рублей для городского нотариуса и не менее 1 000 000 рублей для сельского является условием допуска этого нотариуса к осуществлению нотариальной деятельности.
Таким образом, если нотариальная палата застраховала профессиональную ответственность нотариусов и страховая сумма в договоре страхования соответствует сумме, установленной Основами (то есть не менее 500 000 рублей на каждого нотариуса), можно полагать, что нотариальная палата частично произвела в предусмотренных законодательством размерах оплату обязательного страхования частнопрактикующего нотариуса, без которого он не может осуществлять свою деятельность. Соответственно, суммы страховых взносов, уплаченных нотариальной палатой по договорам страхования профессиональной ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты, как следует из смысла нормы статьи 213 (пункт 3) Налогового кодекса РФ, не должны включаться в доход частнопрактикующих нотариусов, ответственность которых застрахована нотариальной палатой.